Правовые последствия расторжения брака

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Правовые последствия расторжения брака». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Совместную собственность супругов составляет имущество, нажитое во время брака. Законный режим супружеского имущества применяется постольку, поскольку он не изменен брачным договором (ч. 2 п. 1 ст. 33 СК). Таким образом, помимо законного, семейное право предусматривает существование договорного режима имущества супругов.

Правовые последствия заключения брака

Комментируемая статья, как и сам СК РФ, не содержит определения брака, поскольку брак представляет собой институт особого рода, который регулируется не только нормами права, но и нормами морали и этики. Поэтому данная дефиниция является предметом исследования теории семейного права. Для регистрации брака с участием иностранных граждан на территории Российской Федерации необходим документ, выданный соответствующим органом (консульством), содержащий разрешение на вступление в брак.

В п. 2 комментируемой статьи определено, что права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах загса.

Но скорее всего, просто показать её лечащему врачу, как свидетельство о заключении брака, не получится. Необходимо будет написать заявление на имя главврача и подождать, пока его рассмотрят. Это произойдёт в срок до 30 дней.

Правовые аспекты гражданского брака рассматриваются юристами в сотнях дел. Сожительство и многолетние фактические отношения не порождают последствий зарегистрированного союза. Это не повод к возникновению супружеских прав и обязанностей. В таких семьях защищены интересы только несовершеннолетних детей.

СК РФ предусматривает особенности заключения брака с иностранцами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации. При этом различаются коллизионные привязки, относящиеся к форме, порядку заключения брака (процессуальные особенности) и его условиям (материальные особенности).

Правовые аспекты гражданского брака рассматриваются юристами в сотнях дел. Сожительство и многолетние фактические отношения не порождают последствий зарегистрированного союза. Это не повод к возникновению супружеских прав и обязанностей. В таких семьях защищены интересы только несовершеннолетних детей.

Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Это означает, что брак подлежит регистрации в органах записи актов гражданского состояния. Брак в религиозной форме не порождает правовых последствий, даже если в стране гражданства брачующихся такая форма легитимна.

Воспроизведение материалов полностью или частично без разрешения редакции запрещено. При воспроизведении материалов необходима ссылка на источник публикации – «Адвокатскую газету». Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Независимая антикоррупционная экспертиза

Договор не должен ущемлять ни одну из сторон. Это способ разделить имущество так, как кажется справедливым, а не инструмент наказания.

Брак, заключенный в церкви, либо брак, заключенный по местным или национальным обрядам, с юридической точки зрения браком не является и никаких правовых последствий не порождает. Исключение составляют браки, заключенные в церковной форме на оккупированных территориях, входящих в состав СССР в период Великой Отечественной войны.

Правовые последствия гражданского брака – это:

  • Закон не считает сожителей официальными супругами.
  • При расставании имущество не делится пополам.
  • Любые активы принадлежат партнеру, на чье имя они приобретены, вне зависимости от того, кто внес вклад в покупку.
  • В случае гибели мужа или жены наследство уходит к родственникам.
  • Единоличное исполнение кредитных обязательств.
  • Гражданского супруга могут не пропустить в реанимацию.

Соглашение супругов и решение суда о разделе общего имущества супругов

В период брака супруги могут произвести раздел общего имущества, находящегося в их совместной собственности.

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в наличии либо находящееся у третьих лиц на время заключения соответствующего соглашения или на время рассмотрения дела в суде. Общей совместной собственностью супругов является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу закона может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. При разделе имущества учитываются также общие долги супругов и право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. Например, обязательства по возврату суммы кредита и процентов банку, взятого на покупку квартиры; права, удостоверенные облигациями; право на получение квартиры по договору об участии в долевом строительстве и инвестировании денег в строительство жилья.

Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши (ст. 36 СК РФ).

Поскольку в соответствии с действовавшим до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. законодательством незарегистрированный брак имел те же правовые последствия, что и зарегистрированный, на имущество, приобретенное совместно лицами, состоявшими в семейных отношениях без регистрации брака, до вступления в силу Указа распространяется режим общей совместной собственности супругов.

Дети и родители являются самостоятельными субъектами семейного и гражданского права. Поэтому дети не имеют права собственности на имущество родителей, а родители — право собственности на имущество ребенка.

В связи с этим ребенок при разделе имущества между супругами ничего не получают из их имущества. С другой стороны, вещи, которые были приобретены супругами для ребенка (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.) разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживает ребенок. Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими детям, а потому не учитываются при разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов.

Инициатором раздела общего имущества супругов может быть любой из супругов, опекун недееспособного супруга, а также кредитор одного из супругов. Последний вправе требовать раздела имущества для обращения взыскания на его долю в этом имуществе, когда личного имущества супруга недостаточно для удовлетворения требования кредитора (например, по алиментным обязательствам, обязательствам из причинения вреда и др.).

Согласно ст. ст. 252 и 254 ГК РФ раздел общего имущества между супругами возможен после предварительного определения доли каждого из них на общее имущество, т.е. после перевода его в долевую собственность.

По общему правилу доли супругов признаются равными, но в своем соглашении они могут предусмотреть иное их соотношение. Суд также может отойти от принципа равенства долей.

Раздел имущества может быть произведен добровольно путем заключения супругами соглашения о разделе общего имущества супругов. Соглашение заключается в простой письменной форме, по желанию супругов оно может быть нотариально удостоверено.

Читайте также:  Какие существуют риски при уступке права аренды?

В этом соглашении супруги могут определить доли каждого из них в праве собственности на общее имущество, либо определить доли и указать конкретные предметы, которые переходят в собственность каждого из них. Целесообразно также указать порядок и сроки передачи имущества, а также размер денежной компенсации за имущество, которое переходит в собственность одного из супругов, если стоимость этого имущества превышает его долю. Если супруги определяют только доли в праве собственности, то они могут обратиться к нотариусу, который выдаст одному из них или им обоим свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, нажитом за время брака (ст. 74 Основ законодательства «О нотариате»).

В. Н. Полозов и Е. В. Ионова приводят некоторые особенности применения соглашения о разделе имущества супругов при наличии у них брачного договора: …наличие между супругами действующего брачного договора, в котором согласован режим собственности на все имущество (как имеющееся, так и будущее), исключает возможность раздела общего имущества по договору (соглашению) о разделе. В указанной ситуации по смыслу п. 1 ст. 42 СК РФ все имущественные права и обязанности супругов следует определять именно в соответствии с действующим брачным договором. В случае возникновения необходимости раздела имущества, на которое брачным договором установлен режим совместной собственности, супругам следует руководствоваться положениями брачного договора. Если же брачным договором не предусмотрен порядок такого раздела, стороны должны своим соглашением изменить условия договора с соблюдением нотариальной формы не допускается изменение условий брачного договора путем подписания соглашения о разделе имущества. Заключение о разделе общего имущества супругов в рассматриваемой ситуации возможно, только если действие брачного договора прекратилось и таким договором не был предусмотрен порядок прекращения режима общей совместной собственности.

При недостижении супругами соглашения о размере их долей, способе и условиях раздела общего имущества спор разрешается в судебном порядке. В суд с соответствующим требованием может обратиться сам супруг, опекун супруга, признанного недееспособным, прокурор, кредитор супруга.

Как уже отмечалось, соглашение или требование о разделе общего имущества супругов может быть представлено или заявлено в бракоразводном процессе. В первом случае суд проверяет, не нарушает ли соглашение интересы каждого из супругов. Во втором случае суд выясняет, затрагивает ли раздел имущества интересы третьих лиц (например, когда имущество является собственностью жилищно-строительного кооператива, член которого еще полностью не внес свой паевой взнос, в связи с чем не приобрел право собственности на данное имущество, выделенное ему кооперативом в пользование), а на основании этого решает вопрос о выделении данного требования в отдельное производство и привлечении третьих лиц к участию в деле.

Правовые последствия наличия и прекращения брака как правового

С момента заключения брака в период состояния в браке супруги приобретают особый правовой статус (ст. 10 СК РФ), наличие которого может приводить к обладанию субъективными правами, включая:

— право выбора фамилии (ст. 32);

— при законном режиме право на общее совместное имущество (ст. 34) и на имущество каждого из супругов (ст. 36) с особым порядком осуществления правомочий владения, пользования и распоряжения объектами общего и раздельного имущества супругов;

— право требовать раздела общего имущества супругов в порядке, предусмотренном правилами статей 38 и 39 СК РФ;

— право заключить брачный договор (ст. 40 — 42), право его изменить, расторгнуть(ст. 43) и признавать недействительным;

  • — право на взаимную материальную поддержку и на взыскание алиментов в случае отказа в такой поддержке;
  • — право на расторжение брака в установленном порядке (ст. 16, 19, 23);
  • — право на применении вспомогательных репродуктивных технологий;
  • — иные субъективные права и корреспондирующие им обязанности, возникающие в период состояния в браке.

В некоторых случаях СК РФ особо регламентирует право только одного из супругов:- супруг, чье нотариальное согласие на совершение сделки другим супругом не было получено (в необходимых случаях), имеет право требовать признания данной сделки недействительной (п. 3 ст.

35);- супруг, которого условия брачного договора ставят в крайне неблагоприятное положение, имеет право требовать признания брачного договора недействительным (п. 2 ст. 44);- право одного из супругов на упрощенный порядок расторжения брака при условиях, перечисленных в п. 2 ст.

Официальный и гражданский брак обязательно регистрируются законодательством. Взаимоотношения в законном союзе регулируются не гражданским, а семейным кодексом.

Важно! В таком праворегулировании гораздо больше тонкостей, которые берут в расчет именно супружеские и общесеменые отношения, а не просто гражданские.

В быту понятиям гражданский и официальный брак, даны диаметрально противоположные значения. Оформленный в ЗАГС брак называется официальным, а незарегистрированный – гражданским. С точки зрения юридической терминологии, подобные определения в корне неверны. Любые взаимоотношения между жителями нашей страны регулируются Гражданским кодексом.

Важно! Таким образом, зарегистрированный союз с юридической точки зрения является гражданским, а незарегистрированный зовется сожительством.

Поэтому его нужно рассматривать с этой точки зрения. Большинство пар, решивших жить вместе, подают заявление в ЗАГС по моральным соображениям. Они стремятся добиться признания их мужем и женой в глазах общественности. С точки зрения морали, гражданский и официальный брак ничем не отличается, но со стороны закона, разница велика.

Основные юридические отличия гражданского и официального брака заключаются в следующем:

  1. Во-первых, законом не предусмотрено объединение имущества неофициальных супругов в обще нажитое. Оно будет принадлежать той стороне, на которую зарегистрировано. При этом, кто выделил деньги на его приобретение значение не имеет. В официальном браке муж и жена имеют равные права на все имущество, независимо от того, на кого оно зарегистрировано.
  2. Во-вторых, в юридически оформленном браке, у детей есть официальные родители, которые несут перед ними правовую ответственность. В то же время неофициальные отношения зачастую приводят к тому, что мужчина отказывается от признания факта отцовства, и это приходится доказывать через суд.
  3. В-третьих, существенное отличие имеется и при распределении долговых обязательств. В официальном браке долги зачастую делятся поровну, а при сожительстве обязательства по их погашению ложатся исключительно на заемщика. Имеется существенное отличие гражданского брака от брака юридического и с точки зрения наследуемого имущества.

Если отношения зарегистрированы официально, то наследуемое имущество в равных долях распределяется между ближайшими родственниками, в число которых входит и жена. Гражданский супруг не является наследником, если иного не было указано в завещании.

Что случится, если один из супругов сменит пол в паспорте

Если один из супругов сменит пол, будет ли брак считаться законнымХэмэлайнен подала жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой сослалась на статью 8 Конвенции: указала, что ее право на личную и семейную жизнь было нарушено, поскольку полное признание ее нового пола поставили в зависимость от преобразования ее брака в гражданский союз. Но Палата Европейского суда в постановлении от 13 ноября 2012 года единогласно решила, что в деле не были нарушены требования статьи 8, а также статьи 14.

Препятствия для регистрации отношений

Основная цель семейного союза – создание новой ячейки общества, ведение совместного хозяйства и рождение детей. Во время заключения брака к супругам применяются особые правовые условия и требования законодательства по отношению к совместному имуществу, общим детям и пр. Семья должна строиться на взаимопонимании, любви, уважении и ответственности.

Препятствия для заключения брака могут носить исключительно правовой характер. Запретить гражданам вступать в брак на основании национальных, религиозных или других причин нельзя. Иногда возникают ситуации, когда родители или другие родственники пытаются препятствовать заключению брачного союза. Но отношение родных к решению молодой пары не может стать основанием для отказа в регистрации.

Читайте также:  Что важно знать про отпуск до полугода от начала работы

Последствия признания брака недействительным

По общему правилу лица, вступившие в законный брак, получают права и обязанности супругов. Если же такой брак будет признан недействительным, такие лица лишаются прав и обязанностей супругов. Что это значит?

Например, по правилам ч. 3 ст. 368 Гражданского кодекса Украины от 16.01.2003 № 435-IV имущество, приобретенное супругами за время брака ‒ их общая совместная собственность, если иное не установлено договором или законом. Если же такой брак был признан недействительным, то считается, что такое имущество им принадлежит на праве общей долевой собственности. Размер доли каждого из них зависит от их участия в приобретении этого имущества своим трудом и средствами.

Если же после регистрации брака один из супругов поселился в жилое помещение другого, то после признания семейного союза недействительным такого супруга легко можно выселить из этой квартиры или дома.

Такая же ситуация и с общей фамилией. Как правило, в Украине жена берет фамилию мужа. Так вот, если в дальнейшем этот брак будет признан недействительным, то считается, что жена именуется этой фамилией без достаточного правового основания.

Такие негативные правовые последствия недействительности брака применяются только к тому из супругов, который знал о препятствиях к регистрации и скрыл их от второго супруга и (или) от органа государственной регистрации актов гражданского состояния. Проще говоря, признание такого брака недействительным и соответствующие правовые последствия – это санкция за противоправное поведение одному из супругов.

Коллизионные вопросы семейного права

Материально-правовые нормы семейного права различных государств имеют большое разнообразие, что порождает на практике возникновение коллизий при решении различных вопросов правоотношений с иностранным элементом.

Наряду с особенностями экономического строя существенное влияние на регулирование семейных отношений оказывают национальные, бытовые, религиозные особенности и традиции. Говоря об этом, необходимо прежде всего отметить особенности нашего законодательства в этой области.

Согласно Конституции РФ, мужчины и женщины имеют равные права и свободы.

Для семейных отношений характерно полное равноправие супругов в решении всех вопросов семейной жизни, в том числе и в отношении воспитания детей. Нормы нашего семейного права направлены на всемерную охрану интересов матери и ребенка. В семейных отношениях осуществляется равноправие граждан независимо от их национальности, расы и отношения к религии.

Для семейного права ряда государств характерно главенство мужа; во многих странах до сих пор сохраняется неравноправное положение мужа и жены в семье. Гражданские кодексы этих государств установили так называемый брачный договор, который заключается до брака и закрепляет прежде всего права мужа на имущество жены.

Законодательство большинства государств исходит из единобрачия (моногамия).

Имеет ли силу такой союз в России?

Понятие «фактические брачные отношения» фигурировало в законе о семье в СССР с 1926 по 1944 год. В современном российском законодательстве термин «фактический брак» не используется. Действительным признается только зарегистрированный государством союз.

Но органы судебной власти при необходимости могут оперировать такими понятиями как «фактические брачные отношения» для определения статуса граждан, проживающих совместно. В комментариях к Семейному кодексу понятие «сожительство» также встречается.

Итак, российскими законами признается лишь один тип брака – гражданский, оформленный в ЗАГСе. Само общество, тем не менее, приемлет другие формы бракоподобных отношений: фактический, неформальный брак или сожительство. Семья создается в обоих случаях, но в первом она считается правовой сделкой, а во втором – нет.

Отличительные особенности

Брак юридический и фактический имеют определенные схожие черты. Они проявляются в том, что и в первом, и во втором случае люди проживают вместе, ведут общее хозяйство и имеют совместный бюджет. Но на этом сходство заканчивается. Теперь перечислим отличия. В тот момент, когда в законном браке рождаются дети, им автоматически присваивается фамилия и отчество их папы. Чего нельзя сказать о ребенке, который появился на свет в незарегистрированном союзе. Ведь факт его происхождения от гражданского мужа матери нужно официально подтвердить в органах ЗАГСа, а для этого последний должен написать заявление. Если этого не происходит, женщина признается матерью-одиночкой. Доказать отцовство она сможет только в судебном порядке.

Имущество, приобретенное во время официального союза — это общая собственность супругов, и при разводе оно будет разделено пополам. А вот вещи, купленные в период фактического брака, считаются собственностью того, кто их приобрел.

Основания и последствия прекращения брака. Момент прекращения брака при его расторжении

Прекращение брака (ранее в КоБС — развод) — это обусловленное наступлением определенных юридических фактов прекращение правоотношений, возникших между супругами из юридически оформленного брака. Иначе, это обусловленное наступлением определенных юридических фактов прекращение супружеских правоотношений.

  1. смерть или объявление судом одного из супругов умершим;
  2. заявление одного или обоих супругов;
  3. заявление опекуна супруга, признанного судом недееспособным.

Признание брака недействительным не отнесено законом к осно­ваниям его прекращения, хотя аргументы в пользу этого существуют.

Однако, только наличие оснований признания такого брака недействитель­ным автоматически такого признания не влечет. Брак признается не­действительным только по решению суда (п. 2 ст. 27 СК РФ).

Пока это не произошло, действует презумпция действительности брака, которая может быть опровергнута в суде при доказанности наруше­ния условий заключения брака либо отсутствии намерения создать семью у одного или обоих супругов.

Презумпция действительности брака включает в себя два мо­мента:

  1. предположение о наличии всех элементов сложного юриди­ческого состава, лежащего в основе возникновения брачного отно­шения;
  2. предположение о фактическом состоянии лиц, зарегист­рировавших брак, в супружеских отношениях, образовании ими се­мьи.

Поэтому можно сделать вывод, что недействительный брак прекращается с момента вступления в законную силу решения суда о признании его таковым.

Условия заключения брака

Последняя конститутивная составляющая брачного союза — его соответствие определенным формальным требованиям семейного закона. Она двуедина и включает в себя требования к субъектам и их связям (положительные и отрицательные условия заключения брака) и организационные требования — условие о государственной регистрации союза в органах ЗАГС с соблюдением некоторой процедуры.

Первое из них — брачный возраст. Данное условие является частью брачной правосубъектности (вторую ее «половину» составляет дееспособность совершеннолетнего лица, о которой речь пойдет далее).

Обычно цивилисты проводят безусловную «стреловидную» линию связи между законным брачным возрастом и предположением о достижении лицом с этого момента (с 18 лет) определенной степени физической и психической зрелости. В действительности эта линия не имеет безупречных объективных основании. Решение о возрастном барьере наступления правосубъектности (или только дееспособности) в разных отраслях российского права обусловлено не только этим фактором: слишком уж существенны различия: в уголовном праве — 14,16, 18 лет (в зависимости от вида преступления), трудовом — с 16 и 14 лет, государственном — 18 лет и выше, административном — 14 лет и выше, в гражданском ключевые точки — 14 и 18 лет, семейном — 10 (право давать согласие на усыновление, смену фамилии и т.д.), 14 (право самостоятельно защищать свои интересы в суде, устанавливать внебрачное отцовство), 16 (общефедеральный вариант снижения брачного возраста, право признавать свое отцовство, приобретение ограниченного родительского статуса и др.), 18 лет. Этот многовариантный подход российского законодателя к вопросу о «зрелости» субъекта права и правоотношения можно дополнить разнообразием позиций (хотя бы и только по поводу брачного возраста) законодателей других стран: например, в Англии — 16 лет, Индии — 12 лет, Франции и Японии — 16 лет для женщин, 18 для мужчин (притом что в Японии сделкоспособность наступает с 20 лет), Болгарии, США, Швеции, Республике Беларусь — с 18 лет, Польше — с 21 года и т.д. Однако при этом для многих европейских и для североамериканских стран — именно 18 лет. Решение зависит от многих факторов (интеллектуальных, физиологических, национально-культурных, правовых традиций и установок, в том числе в общецивилистическом плане). Не является уже, кстати, аксиомой более раннее половое созревание жителей южных стран… Встречается и гендерная дифференциация брачного возраста. Например, в Украине традиционно (КоБС УССР 1969 г., СК Украины 2003 г.) брачный возраст для женщины установлен в 17 лет (мужчин — 18), в Молдавии — соответственно 16 и 18 лет (ст. 14 СК Республики Молдова 2000 г.)

Читайте также:  Управляющая компания-10 Копейск-Центр

Впрочем, очевидно, что по крайней мере данное решение должно коррелировать с соответствующими возрастными барьерами, установленными внутренним законодательством страны. Именно так обстоит дело в Российской Федерации. СК РФ повторил норму о 18-летнем брачном возрасте — с возможностью его снижения решением органа местного самоуправления до 16 лет (пп. 1-2 ст. 13 СК РФ). Однако в ч. 2 п. 2 ст. 13 законодатель ввел принципиальную новеллу, позволяющую субъектам Российской Федерации своими законами снижать возраст ниже предела 16 лет. Причем в проекте СК РФ, официально опубликованном в «Российской газете» для всенародного обсуждения, имелся ограничитель в 14 лет, который исчез в принятом варианте.

Тем не менее полагаем, что «по умолчанию» данный лимит присутствует. И сразу по нескольким причинам. Во-первых, по соображениям разумности. Во-вторых, по причине связанности более раннего брачного возраста с возможностью наступления гражданской дееспособности в полном объеме (п. 2 ст. 21 ГК РФ). В-третьих, в семейно-правовом контексте: с 14 лет формируется ограниченный по объему семейно-правовой статус «взрослого лица» (самостоятельная судебная защита, право в судебном порядке устанавливать свое внебрачное отцовство и, следовательно, приобрести комплекс родительских прав и обязанностей, что на практике (а теперь и в законодательстве) всегда было связано с перечнем оснований снижения брачного возраста). В-четвертых, в общеправовом: как мы уже отмечали, начала ведущих отраслей российского права (гражданского, уголовного, в существенно меньшей степени — административного, трудового) определяют 14 лет как ключевую точку отсчета для «запуска» ограниченного отраслевого статуса и правосубъектности.

Большинство из тех субъектов Федерации, которые воспользовались правом снижения брачного возраста «ниже нижнего предела», установили ограничитель в 14 лет. Так, например, поступили законодатели Владимирской, Вологодской, Калужской, Московской, Ростовской, Самарской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и др. Более осторожно — Мурманской, Рязанской, Тверской, Челябинской областей, где объявлена возрастная граница в 15 лет. Всего в эксперименте участвует более 20 регионов.

Указом («впредь до принятия соответствующего закона…») Президента Республики Адыгея было установлено, что «разрешение на вступление в брак до достижения возраста шестнадцати лет при наличии особых обстоятельств дается Президентом…». Однако, поскольку далее МВД республики предписывалось «… обеспечить в первоочередном порядке выдачу паспортов гражданина Российской Федерации…», становится очевидным, что 14-летний барьер все же имелся в виду (в 1998 г. соответствующий Закон был принят).

Напротив, такой вывод не следует из нормы ч. 2 п. 2 ст. 12 СК Республики Башкортостан: «В виде исключения с учетом особых обстоятельств органами местного государственного управления может быть разрешено вступление в брак лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Повторив в этом вопросе СК РФ, региональный законодатель не осуществил необходимой конкретизации своей позиции.

Как часто бывает, «истина где-то ближе к середине»: возрастная цепочка «18 — 16 — 14 лет» правомерна, «18 — 16 — 15» лет правомерна и не менее разумна, «18 — 16 — бесконечность» может быть правомерной и разумной только при двух условиях. Первое: снижение возраста ниже 14 лет должно применяться как чрезвычайное правило; второе: решение вопроса целесообразно передать суду — такая практика уже апробирована в ряде зарубежных стран (Англия, Польша, США, ФРГ, Югославия и др.).

Правовые последствия факта прекращения брака

Чтобы понимать, с какого момента допускается применение правовых норм, регулирующих последствия развода, необходимо знать, когда брак признаётся прекращённым.

Где регистрируется окончание брака Момент времени, с которого брачный союз признаётся завершённым
ЗАГС Супруги считаются разведёнными с того момента, как сотрудник, занимающийся в ЗАГС бракоразводными делами, внесёт в специальную книгу запись о регистрации данного гражданского состояния. Эта норма относится не только к супругам, расстающимся по обоюдному соглашению, но и к одностороннему требованию мужа или жены, оформляющим развод с умершим, недееспособным, пропавшим без вести или находящимся в тюрьме супругом.
Судебная инстанция Супруги считаются разведёнными с того момента, как акт суда будет признан обладающим юридической силой. Для приказа мирового судьи этот срок равен 10 суток после получения его сторонами бракоразводного процесса, а для решения районных судов – 1 месяц, который должен пройти после его издания в окончательной форме.

Фактические брачные отношения

Термин «фактические брачные отношения» был введен в употребление в России в 1926 году с принятием Кодекса законов о браке, семье и опеке, согласно пунктам 11, 12 которого считалось, что лица состоят в фактических брачных отношениях, если эти лица взаимно признают друг друга супругами, или же если брачные отношения между ними установлены судом по признакам фактической обстановки жизни.

Доказательствами брачного сожительства в случае, если брак не был зарегистрирован, для суда являются: факт совместного сожительства, наличие при этом сожительстве общего хозяйства и выявление супружеских отношений перед третьими лицами в личной переписке и других документах, а также, в зависимости от обстоятельств, взаимная материальная поддержка, совместное воспитание детей и пр.

Т.о. до 1944 года совместное хозяйство и общая постель считались достаточным условием для признания фактического брака «настоящим» – со всеми вытекающими правами и обязанностями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года фактические брачные отношения были лишены юридической силы. Лицам, в них состоявшим, предоставлялась возможность зарегистрировать брак, указав при этом срок фактической совместной жизни. Если же такая регистрация оказывалась невозможной, так как один из фактических супругов умер или пропал без вести на фронте во время Великой Отечественной войны, то Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 года другому фактическому супругу было предоставлено право обратиться в суд с заявлением о признании его (её) супругом умершего или пропавшего без вести на основании ранее действовавшего законодательства.

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях мог быть устанавлен судом в порядке статьи 247 ГПК РСФСР только при наличии следующей совокупности обстоятельств:

  • только в случае смерти одного или обоих супругов;

  • только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 года по 8 июля 1944 года;

  • только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;

  • никто из лиц, находившихся в фактических брачных отношениях, до смерти не состоял в другом браке.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *